案件細節(jié)尚不得而知,但以非典型事件的方式將轉基因農(nóng)業(yè)的知識產(chǎn)權問題拉入人們的視野。本案之所以是非典型性事件,原因在于種子專利案很多發(fā)生在種子公司與農(nóng)民之間(巨頭之間反而容易妥協(xié)),轉基因農(nóng)業(yè)巨頭孟山都就多次起訴美國、加拿大等地的農(nóng)民并獲勝,“大象”與“螞蟻”之間的訴訟引發(fā)人們對“孟山都邪惡”的強烈批評。
種子專利的邏輯
關于種子專利核心的爭論是“留種權”,農(nóng)民按照傳統(tǒng)習慣自主保留種子卻要受專利法的制裁,這在常識上就會讓人難以接受。事實上,這種倫理與法律的僵局只能算是個新生事物。
上世紀60年代,中國雜交培育出的矮稈水稻和矮稈小麥是引發(fā)全球農(nóng)業(yè)“綠色革命”的大事件,矮稈水稻、矮稈小麥乃至后來的雜交水稻,在農(nóng)業(yè)發(fā)展中做出了世界性貢獻,特別是對解決第三世界的糧食生產(chǎn)問題功不可沒。從“市場”的角度來看,其影響不亞于今日的孟山都、杜邦等大公司所做的工作。但是,當時雜交優(yōu)選出來的種子并沒有進入知識產(chǎn)權的領地。
“綠色革命”時代的種子邏輯和今天的不同,當時的種子生產(chǎn)也有技術,但專利的邏輯還沒演化出來。那時候的種子技術具有開放性和擴散性,所以盡管雜交種子貢獻巨大,中國卻沒有從中獲取多少經(jīng)濟利益。
至今,我國《專利法》第25條明確規(guī)定,對“動物和植物品種”不授予專利,因此,轉基因種子或雜交種子均不在專利保護之列。世界上有很多國家堅持這種專利原則。
如今,生物技術已經(jīng)和軟件一道,成為知識產(chǎn)權堡壘最堅固的領域。轉基因種子實現(xiàn)專利保護的過程中存在一個邏輯的轉換,轉折點是1950年代脫氧核糖核酸(dna)的發(fā)現(xiàn)。dna使得生命的基因密碼得以顯現(xiàn),基因成為一種“工程學”,基因重組成為一種可操作、可控制的“生產(chǎn)性流程”,比雜交繁育更具精準性,這使得基因種子有可能實現(xiàn)專利的“三性”(新穎性、創(chuàng)造性、實用性)。
“生命專利權”受到法律保護的先例在美國始于1980年代初期(無獨有偶,軟件的知識產(chǎn)權化也大體發(fā)生在同一時期),但這種邏輯轉換過程的真正實現(xiàn)則是通過20多年后的兩個來自加拿大的判例完成的。在2002年的“哈佛學院v.加拿大專利委員會”案中,哈佛學院試圖為轉基因動物申請專利,加拿大最高法院判決任何植物或動物不可申請專利;而就在兩年后的“孟山都加拿大公司v.施邁瑟”案中,該法院則判決抗草甘膦的編碼基因可申請專利,因為基因不是一種高級生命形式。更多相關信息,還請您繼續(xù)關注我們的官方網(wǎng)站,環(huán)球糧機網(wǎng) http://m.weddingmemoery.com/